文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜
在假性權(quán)利沖突的“雙向互訴”案件中,雙方實(shí)際經(jīng)營的商品或服務(wù)相同或類似,就近似商業(yè)標(biāo)識(shí)各有注冊商標(biāo)或在先權(quán)利,但一方注冊商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ)缺乏正當(dāng)性。這類訴訟從提起的動(dòng)因上講,在后者通常擁有注冊商標(biāo),且核定使用的商品或服務(wù)與雙方主營業(yè)務(wù)范圍密切關(guān)聯(lián)。假設(shè)在先者不能否定在后注冊商標(biāo)的合法性、正當(dāng)性,在先者需要規(guī)范自身標(biāo)識(shí)的使用形式,甚至退出在后注冊商標(biāo)“圈定”的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,這是在后者敢于挑戰(zhàn)在先者、敢于“賭一把”的底氣所在。然而,從訴訟結(jié)果上看,如果一方注冊商標(biāo)的取得或行使被認(rèn)定缺乏正當(dāng)性,該方在被訴案件中主張合理使用自有注冊商標(biāo)的抗辯不會(huì)得到法院支持,并大概率會(huì)被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競爭;相應(yīng)地,該方主動(dòng)提起的訴訟,法院通常會(huì)根據(jù)誠實(shí)信用、禁止權(quán)利濫用原則駁回其訴訟請求。因此,這類“雙向互訴”案件的訴訟目標(biāo)不是厘清雙方的權(quán)利界限,而是一場“東風(fēng)壓倒西風(fēng)”的商業(yè)標(biāo)識(shí)之爭。
觀察此類“雙向互訴”案件,可以根據(jù)在先權(quán)利人的權(quán)利基礎(chǔ)是注冊商標(biāo)(在部分案件中可能會(huì)主張馳名)還是在先權(quán)利,大體分為兩個(gè)類型 :第一類案件中,雙方注冊商標(biāo)因類別不同均獲得注冊;第二類案件中,一方主張?jiān)谙葯?quán)利,另一方主張注冊商標(biāo),通常注冊商標(biāo)在后。這兩類案件的裁判思路和所涉法律問題各有特點(diǎn)。
雙方各有注冊商標(biāo),哪一方該受保護(hù)?
此類案件的首要問題,是判斷被訴侵權(quán)商品或服務(wù)與雙方注冊商標(biāo)核定范圍之間的關(guān)系;其次,是判斷一方當(dāng)事人的權(quán)利基礎(chǔ)的獲得以及行使是否具有正當(dāng)性。具備商品類似、惡意兩項(xiàng)條件的,則根據(jù)原告權(quán)利基礎(chǔ)的性質(zhì)直接認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競爭成立;如果商品不類似或涉及注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突,在法律適用上則需要在認(rèn)定馳名的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)跨類保護(hù)、克服權(quán)利沖突。
這類“雙向互訴”案件之所以發(fā)生,通常是由于在先使用者在商標(biāo)申請、布局過程中有所疏漏,給后來者以可乘之機(jī)。比如,在“鮑師傅”系列案件中,北京鮑才勝餐飲早在2009年6月就開始經(jīng)營“鮑師傅糕點(diǎn)”,但幾年后才在第30類“面包、糕點(diǎn)”上注冊商標(biāo)“ ”,且忽略了在第43類“餐廳”服務(wù)上進(jìn)行注冊。后來,北京易尚餐飲在第43類“餐廳”獲準(zhǔn)注冊商標(biāo)“ ”,并以此為基礎(chǔ)起訴鮑才勝【1】。該案中,原告的訴訟請求被駁回,被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主要理由,是被告在糕點(diǎn)店內(nèi)櫥窗展示銷售以及現(xiàn)場制售方式銷售“鮑師傅”糕點(diǎn)的行為,仍然屬于糕點(diǎn)類商品的銷售行為,屬于對自有的第30類商標(biāo)的合法使用,與第43類“餐廳”服務(wù)不類似。鮑才勝隨后起訴易尚餐飲及其加盟商。2020年10月,杭州市中級(jí)人民法院【2】、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院【3】先后作出二審判決,認(rèn)為被告易尚餐飲的注冊商標(biāo)核定使用的“餐廳”,不應(yīng)包含以提供糕點(diǎn)類商品為主要內(nèi)容的糕點(diǎn)店,被告注冊商標(biāo)存在突出、變形使用和超范圍使用,原告商標(biāo)在先使用且有一定知名度,被告攀附商譽(yù),侵權(quán)成立。最終,兩院各判賠10萬元、300萬元。
和“鮑師傅”案件不同,在“京天紅”系列案件中,在先使用一方注冊的第43類“餐館”服務(wù)與其實(shí)際制售的“炸糕”商品存在錯(cuò)位。京天紅公司在第43類“餐館”服務(wù)上在先注冊商標(biāo)“ ”,劉金雨在第30類“糕點(diǎn)”類別上在后注冊“ ”商標(biāo),而雙方制作、銷售的“炸糕”商品,根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(以下簡稱《區(qū)分表》)應(yīng)屬于第30類“糕點(diǎn)”。因此,在后來引發(fā)的“雙向互訴”案件中,法院以在先企業(yè)名稱、商品名稱權(quán)益而非注冊商標(biāo)為基礎(chǔ),維護(hù)了京天紅公司的合法權(quán)益【4】,以權(quán)利濫用為由駁回了劉金雨的訴訟請求【5】。
在“京天紅”“歌力思”兩案中,在先使用者的經(jīng)營范圍實(shí)際上涵蓋在后注冊商標(biāo)核定的商品,因此在先字號(hào)可以用來禁止在后注冊商標(biāo)的使用,不必然需要認(rèn)定其馳名。但“奧普”系列案件則不同,在先使用者杭州奧普電器的“奧普”商標(biāo)注冊在第11類“照明、取暖、浴用加熱器”等電器上,在后的浙江新能源的“奧普AOPU”商標(biāo)注冊在第6類“金屬建筑材料”上。兩個(gè)商品類別雖然在“集成吊頂”等特定場景下存在搭配使用關(guān)系,但畢竟難以認(rèn)定類似,跨類保護(hù)以及注冊商標(biāo)之間的權(quán)利沖突都需要以認(rèn)定馳名為條件,尤其是在在后商標(biāo)注冊已超過5年的情況下。該系列案中,雙方互相起訴的案件較多,比較有代表性的有以下兩案。
一是浙江新能源以第6類商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ),起訴杭州奧普的“扣板”(集成吊頂?shù)慕M成部件)侵權(quán)一案。2014年7月,江蘇省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為【6】,雙方應(yīng)規(guī)范使用自己的注冊商標(biāo),不得跨入對方注冊商標(biāo)的領(lǐng)地,遂認(rèn)定被告商標(biāo)侵權(quán),且將賠償額調(diào)高為30萬元。2016年6月,最高人民法院再審認(rèn)為【7】,原告存在不規(guī)范使用侵權(quán)情形,且其商標(biāo)未通過正當(dāng)使用獲得足以受法律保護(hù)的顯著性和知名度,“奧普”的顯著性和知名度來源于被告商標(biāo)的使用,且被訴商品標(biāo)識(shí)的使用方式及信息足以實(shí)現(xiàn)對商品來源的清晰區(qū)分,遂改判撤銷一審、二審判決,駁回原告全部訴訟請求。
二是杭州奧普以第11類馳名商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)請求禁止浙江新能源在“扣板”上使用“奧普AOPU”注冊商標(biāo)。2018年11月,杭州中院一審認(rèn)定【8】,原告注冊商標(biāo)核定使用的“浴用加熱器”與被訴商標(biāo)使用的“扣板”不類似,有必要認(rèn)定原告注冊商標(biāo)馳名從而實(shí)現(xiàn)跨類保護(hù),且被告抗辯其正當(dāng)使用自有的注冊商標(biāo),涉及權(quán)利沖突,亦有必要以在先馳名商標(biāo)禁止在后注冊商標(biāo)的使用。最終,杭州中院一審判決被告禁止使用第1737521號(hào)“奧普AOPU”注冊商標(biāo),并判賠800萬元。浙江省高級(jí)人民法院二審【9】維持一審判決,并進(jìn)一步明確杭州奧普訴請禁止被告注冊商標(biāo)使用,不受被告注冊商標(biāo)注冊已超過5年的限制。
從以上案例可以看出,注冊商標(biāo)若惡意注冊、惡意維權(quán)或未通過合法使用建立自身商譽(yù),根據(jù)禁止權(quán)利濫用或比例協(xié)調(diào)原則,商標(biāo)注冊人的訴訟請求不應(yīng)得到法律的支持。注冊商標(biāo)保護(hù)“絕對化”的時(shí)代已過,正如最高人民法院在“奧普”案中的表述,“商標(biāo)法所要保護(hù)的,是商標(biāo)所具有的識(shí)別和區(qū)分商品及服務(wù)來源的功能,而并非僅以注冊行為所固化的商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身”。這就意味著法院在判斷原告注冊商標(biāo)這一“符號(hào)”是否應(yīng)受保護(hù)以及保護(hù)范圍和強(qiáng)度時(shí),一方面要審查原告注冊商標(biāo)的正當(dāng)性,另一方面要審查原告注冊商標(biāo)的實(shí)際使用情況,從而判斷原告“對該商標(biāo)的顯著性和知名度所作出的貢獻(xiàn)”。原告注冊商標(biāo)的保護(hù)范圍和保護(hù)強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)與前述貢獻(xiàn)相符,這就是“比例協(xié)調(diào)原則”。注冊商標(biāo)沒有使用或僅有攀附性使用,那么基于該注冊商標(biāo)提起的訴訟請求,將得不到法律的支持。
在先權(quán)利與在后注冊商標(biāo),哪一方該受保護(hù)?
涉及在先權(quán)利與在后注冊商標(biāo)的互訴案件,通常有兩個(gè)特點(diǎn):一是一方當(dāng)事人通常以在先特有名稱、特有裝潢、字號(hào)權(quán)益、著作權(quán)等在先權(quán)利,挑戰(zhàn)在后注冊商標(biāo)的使用行為,而對方則以注冊商標(biāo)專用權(quán)禁止在先權(quán)利標(biāo)識(shí)的使用,善意惡意、在先使用、一定影響是決定案件走向的事實(shí)問題;二是在后注冊商標(biāo)通常已注冊超過5年,在先權(quán)利能否禁止一枚超過5年的“不可爭議”的注冊商標(biāo)的使用,是一個(gè)頗有爭議的法律問題。為什么此類互訴案件會(huì)有在后注冊商標(biāo)“注冊超5年”的特點(diǎn)?原因在于,若在后注冊商標(biāo)沒有超過5年?duì)幾h期限,在先權(quán)利人通常會(huì)通過無效宣告程序、民事訴訟同時(shí)維權(quán),此時(shí),在后注冊商標(biāo)的穩(wěn)定性不好預(yù)測,且注冊商標(biāo)權(quán)利人面對民事應(yīng)訴壓力,反手起訴、形成互訴局面的可能性較小。也正是因?yàn)檫@兩個(gè)特點(diǎn),此類案件的審理在事實(shí)認(rèn)定和法律適用方面都非常具有挑戰(zhàn)性。
周樂倫和新百倫貿(mào)易(其母公司為新平衡公司)之間關(guān)于“新百倫”中文標(biāo)識(shí)以及“N字母”裝潢的系列爭議,是典型的在先權(quán)利與在后注冊商標(biāo)的沖突。在周樂倫起訴新百倫貿(mào)易的民事案件中,2016年6月,廣東省高級(jí)人民法院二審認(rèn)為【10】,被告成立于2006年,晚于原告注冊商標(biāo)“新百倫”的申請日2004年,且其在先使用“新百倫”證據(jù)較少、使用晚于“百倫”,不能對抗在先注冊商標(biāo) ;在計(jì)算賠償額時(shí),法院考慮利潤總額與侵權(quán)行為的直接因果關(guān)系,將一審的9800萬元判賠額改為500萬元。2020年3月,最高人民法院再審駁回雙方申請【11】。在新百倫貿(mào)易起訴周樂倫及其被許可方的民事案件中,原告以“新百倫”字號(hào)權(quán)益、“新百倫”特有名稱、N字母裝潢三項(xiàng)權(quán)利基礎(chǔ)提出訴訟,被告以“百倫”“新百倫”注冊商標(biāo)以及第3954764號(hào)“ ”商標(biāo)(2004年3月申請)、第4236766號(hào)“ ”(2004年8月申請)注冊商標(biāo)抗辯。2021年6月,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審【12】判決不支持原告關(guān)于“新百倫”的在先企業(yè)字號(hào)訴請、在先特有名稱訴請,因在被告商標(biāo)申請前,原告的權(quán)利基礎(chǔ)尚不知名,尤其是在其針對被告商標(biāo)的異議被駁回的情形下,新百倫貿(mào)易應(yīng)避讓被告商標(biāo);支持原告就“N字母”特有裝潢提出的訴請,認(rèn)為無論被告是否注冊“N字母”商標(biāo),原告的在先裝潢均可通過長期、穩(wěn)定的使用獲得《反不正當(dāng)競爭法》保護(hù),遂認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán),判賠100萬元。2022年2月,上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院就涉“N字母”裝潢的不正當(dāng)競爭行為,先后判令周樂倫及其被許可方賠償新百倫貿(mào)易1080萬元【13】、2500萬元【14】。
在先權(quán)利不因在后注冊商標(biāo)的產(chǎn)生而消亡,且可禁用在后注冊商標(biāo),這從“新百倫”系列案件中可以再次得到印證。2008年,《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條規(guī)定 :“原告以他人注冊商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提起訴訟,符合民事訴訟法第一百一十九條規(guī)定的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理。”這是在先權(quán)利可以禁用注冊商標(biāo)的程序性規(guī)定。司法實(shí)踐中,以在先權(quán)利禁用在后注冊商標(biāo)的案例雖然存在,但屈指可數(shù),其中幾個(gè)典型案例如下:
(一)以在先字號(hào)禁用在后注冊商標(biāo):最高人民法院“正野”案【15】,最高人民法院“歌力思”案,廣東高院“ ”案【16】,浙江高院“好娃娃童車”【17】案。
?。ǘ┮栽谙忍赜忻Q禁用在后注冊商標(biāo):上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院“耳光餛飩”案【18】,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院“京天紅”案。
?。ㄈ┮栽谙妊b潢禁用在后注冊商標(biāo):北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院“N字母”系列案件。
?。ㄋ模┮栽谙戎鳈?quán)禁用在后注冊商標(biāo):最高人民法院指令【19】上海市第一中級(jí)人民法院再審“蠟筆小新”案【20】,四川省高級(jí)人民法院“ ”商標(biāo)案【21】,最高人民法院“一品石”【22】案。
對于在先權(quán)利與在后注冊商標(biāo)沖突的案件,更值得探討的兩個(gè)問題如下:
第一,如果在后注冊商標(biāo)已超過無效宣告期限,是否仍可判令停止使用?筆者認(rèn)為可以。首先,“無效宣告期限”并非固定的5年,在特定情形下可以突破。論及這一問題的較早判決是2018年2月江蘇高院“洋河椰汁牛奶”【23】一案。該案中,法院認(rèn)為原告商標(biāo)馳名、被告構(gòu)成惡意注冊,因此禁用被告注冊商標(biāo)不受其注冊已超過5年的限制。2019年12月,最高人民法院在“鹿王羊絨”【24】一案中,雖然并未支持禁用被告注冊商標(biāo),但明確禁用注冊商標(biāo)的條件一是原告商標(biāo)在被告注冊商標(biāo)申請前已達(dá)到馳名狀態(tài),二是被告注冊商標(biāo)未超過5年,除非存在惡意注冊的情況。2020年4月,長沙市中級(jí)人民法院“法拉利葡萄酒”一案【25】中,法院認(rèn)定因被告構(gòu)成惡意注冊,禁用其注冊商標(biāo)不受其注冊已超過5年的限制。2021年7月,山東省高級(jí)人民法院“祥隆萬象城”【26】一案中,法院二審改判,認(rèn)定在被告的“祥隆萬象城”注冊商標(biāo)申請日之前,原告的“萬象城”已屬未注冊馳名商標(biāo),被告系惡意注冊,禁用被告注冊商標(biāo)不受其注冊已超過5年的限制。通過前述案例的解讀和論證可知,“無效宣告期限”并非固定的5年,在滿足“馳名+惡意”的條件下,無效宣告期限可突破5年。有鑒于此,若在先權(quán)利顯著性或獨(dú)創(chuàng)性較強(qiáng)、知名度較高,且被告系惡意注冊商標(biāo)、攀附性使用行為比較明顯的情況下,也不宜以5年為限。前述“紅日E家”“好娃娃童車”“蠟筆小新”“一品石”等案件中,被告使用注冊商標(biāo)均已超過5年。最高人民法院在“一品石”案件中指明,“雖然被控侵權(quán)人使用的標(biāo)志已作為商標(biāo)注冊且已經(jīng)超過了法律規(guī)定的提出無效宣告的時(shí)限,但只要其構(gòu)成對他人在先著作權(quán)的侵害,就應(yīng)依法承擔(dān)侵害著作權(quán)的民事責(zé)任。”這在某種程度上已經(jīng)對2009年《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》的第9點(diǎn)做了修正。
第二,如果被告注冊商標(biāo)在無效宣告中被維持,是否必然影響民事案件的結(jié)果?筆者認(rèn)為未必。首先,運(yùn)用逆向思維、由果推因來看,法院最終判決禁止被告注冊商標(biāo)使用的案件中,被告注冊商標(biāo)都被宣告無效了嗎?可以肯定地說,原告未必會(huì)在民事起訴前對被告注冊商標(biāo)提出無效宣告,比如“法拉利葡萄酒”一案。再看無效宣告與民事訴訟并行的案件 :在筆者調(diào)研過的兩程序交錯(cuò)進(jìn)行的11個(gè)案件【27】中,有10個(gè)被訴注冊商標(biāo)均被宣告無效,僅“埃索”案中被訴注冊商標(biāo)在無效宣告程序中被維持。也就是說,絕大部分案件中,確權(quán)與侵權(quán)的裁判者在被訴標(biāo)識(shí)是否侵害在先商標(biāo)的問題上意見是一致的,但也不排除個(gè)別案件中的認(rèn)識(shí)分歧。在“埃索”案中,被告的“”注冊商標(biāo)被認(rèn)定應(yīng)予維持,但這并沒有影響法院的民事裁判。2014年9月,廣東高院認(rèn)定原告商標(biāo)馳名,給予其跨類保護(hù),禁止被告在后注冊商標(biāo)的使用【28】,并判賠50萬元;2016年12月,最高人民法院裁定,馳名商標(biāo)所有人有權(quán)禁止在后注冊商標(biāo)使用,維持了廣東高院的二審判決【29】。同樣,前述“一品石”案件中,鄭某的注冊商標(biāo)也在無效宣告中得以維持,商評委未認(rèn)可在先著作權(quán)。但這一裁定結(jié)果沒有影響著作權(quán)民事案件中法院的獨(dú)立判斷。實(shí)際上,在在先權(quán)利對抗在后注冊商標(biāo)的案件中,只要在后注冊商標(biāo)注冊已超過5年,就幾乎沒有可能通過“相對條款”將在后注冊商標(biāo)宣告無效;鑒于此,更不宜以無效宣告的結(jié)果左右民事案件的裁判。
結(jié)語:“雙向互訴”案件的應(yīng)對策略
如果企業(yè)已經(jīng)處在“雙向互訴”的商業(yè)標(biāo)識(shí)糾紛之中,則首先要意識(shí)到起訴、應(yīng)訴和商標(biāo)確權(quán)程序的舉證、代理意見和裁判結(jié)果,都將互相影響和牽制,因此非常有必要對其進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。在民事案件的審理過程中,善用“撤三”程序,可能獲得意想不到的良好效果。若有對方商標(biāo)實(shí)際使用的商品與核定使用的商品不對應(yīng),或存在“一人多標(biāo)”【30】等情況,對方的注冊商標(biāo)大概率會(huì)因此被撤銷 ;即便沒有被撤銷,但對方提交的實(shí)際使用證據(jù)若可證明其存在不規(guī)范使用、攀附性使用等情形,則很可能成為指控對方侵權(quán)的有力基礎(chǔ)。但無效宣告程序也需要充分準(zhǔn)備、慎重提起,除非已臨近5年?duì)幾h期限。作為發(fā)起無效宣告的一方,若不能證明對方的惡意、己方的知名度以及混淆誤認(rèn)的后果,導(dǎo)致維持對方商標(biāo)注冊的結(jié)果,可能反而印證對方注冊商標(biāo)的權(quán)利正當(dāng)性、穩(wěn)定性,這將為民事案件的順利進(jìn)行帶來巨大壓力。總結(jié)而言,“雙向互訴”案件的應(yīng)對策略為:統(tǒng)籌規(guī)劃,多程序并進(jìn),善用“撤三”,慎提無效宣告。
每一場“雙向互訴”的商業(yè)標(biāo)識(shí)之戰(zhàn),都有少則十幾個(gè)、多則幾十個(gè)訴訟,但并非每一個(gè)都是關(guān)鍵之戰(zhàn)。在對方注冊惡意不明顯但受讓和使用惡意明顯的情況下,民事案件更為關(guān)鍵 ;注冊、使用惡意都不明顯的情況下,無效宣告或確認(rèn)商品屬性才是關(guān)鍵。每一場商業(yè)標(biāo)識(shí)爭奪戰(zhàn)都有其自身的特點(diǎn),需要涉事企業(yè)和代理律師根據(jù)具體案件選準(zhǔn)關(guān)鍵、集中力量突破。
《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》及隨后的證據(jù)規(guī)則中的“自認(rèn)”,要求涉事企業(yè)和代理人在起訴、應(yīng)訴和確權(quán)等不同程序中,針對兩組標(biāo)識(shí)是否近似、商品是否類似、某種使用方式是否屬于商標(biāo)性使用等意見和主張,要明確、一致而不能互相矛盾。這就要求代理律師熟練掌握各類審理標(biāo)準(zhǔn)、裁判規(guī)則,在商業(yè)標(biāo)識(shí)確權(quán)、侵權(quán)的各考量要素中進(jìn)行取舍和區(qū)分,在針鋒相對的幾個(gè)程序中尋找一條通路??偨Y(jié)而言:應(yīng)善于在多個(gè)關(guān)聯(lián)案件中取舍和區(qū)分共性考量要素,保持前后訴求主張明確且一致、不互相矛盾。
注釋:
*本文分為上、下兩篇,閱讀上篇請點(diǎn)擊:從“雙向互訴”案件看“權(quán)利沖突”的極端表現(xiàn)和應(yīng)對策略(上)
【1】(2019)京73民終3100號(hào)民事判決書。
【2】(2020)浙01民終538號(hào)民事判決書。
【3】(2020)京73民終2644號(hào)民事判決書。
【4】(2020)京0102民初10062號(hào)民事判決書。
【5】(2021)京73民終729號(hào)民事判決書。
【6】(2011)蘇知民終字第0143號(hào)民事判決書。
【7】(2016)最高法民再216號(hào)民事判決書。
【8】(2017)浙01民初208號(hào)民事判決書。
【9】(2019)浙民終22號(hào)民事判決書。
【10】(2015)粵高法民三終字第444號(hào)民事判決書。
【11】(2016)最高法民申2421號(hào)民事裁定書。
【12】(2020)京73民終722號(hào)民事判決書。
【13】(2020)滬73民終327號(hào)民事判決書。
【14】(2021)滬73民終301號(hào)民事判決書。
【15】(2008)民提字第36號(hào)民事判決書。
【16】(2019)粵民終477號(hào)民事判決書。
【17】(2019)浙民終1134號(hào)民事判決書。
【18】(2020)滬73民終444號(hào)民事判決書。
【19】(2007)民三監(jiān)14-1號(hào)民事裁定書、(2008)滬高民三(知)再終字第1號(hào)民事裁定書。
【20】(2009)滬一中民五(知)再初字第1號(hào)民事判決書 ;黃暉,2021年12月29日,威科先行,《蠟筆小新系列案件 :在先著作權(quán)成功對抗他人的在后商標(biāo)使用》。
【21】(2017)川民終786號(hào)民事判決書。
【22】(2021)最高法民再121號(hào)民事判決書。
【23】(2017)蘇民終1781號(hào)民事判決書。
【24】(2020)最高法民申2403號(hào)民事裁定書。
【25】(2017)湘01民初3682號(hào)民事判決書。
【26】(2021)魯民終977號(hào)民事判決書。
【27】11個(gè)案件分別為 :老板廚電、洋河牛奶、妙妙牛奶飲料、佳聯(lián)迪爾、匯源罐頭、路虎飲料、阿里斯頓集成吊頂、埃索汽車美容、三五鐘表、閔禾鋁型材、蘇美達(dá)廣告。
【28】(2014)粵高法民三終字第244號(hào)民事判決書。
【29】(2015)民申字第404號(hào)民事裁定書。
【30】北京市高級(jí)人民法院《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》19.13“一人多標(biāo)行為的認(rèn)定”:訴爭商標(biāo)注冊人擁有多個(gè)已注冊商標(biāo),雖然其實(shí)際使用商標(biāo)與訴爭商標(biāo)僅存在細(xì)微差異,但若能夠確定該使用系針對其已注冊的其他商標(biāo)的,對其維持訴爭商標(biāo)注冊的主張,可以不予支持。